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Beschluss

30 W (pat) 17/12

Bundespatentgericht, Entscheidung vom

PatentrechtBundesgericht
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Entscheidungsgründe
BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 17/12 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 13. März 2014 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2009 037 711 (hier: Löschungsverfahren S 274/10) hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Winter und des Richters Jacobi beschlossen: Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen. G r ü n d e I . Die am 30. Juni 2009 angemeldete Wortmarke VCM ist am 20. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 037 711 für Waren der Klasse 9 eingetragen worden. Nach einer Teillöschung auf Antrag der Inhaberin bean- sprucht die Marke seit dem 2. Dezember 2009 noch Schutz für die Waren der Klasse 9: „Elektrische Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschal- tung von Hochspannungsregeltransformatoren auf dem Gebiet der Hoch- spannungstechnik für industrielle und öffentliche Energieversorgungs- und Energieverteilungsnetze“. - 3 - Die Antragstellerin hat am 21. Oktober 2010 die Löschung dieser Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden sei. Die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin ergebe sich aus der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin und einem übermäßigen Einsatz der gewerblichen Schutzrechte der Antragsgegnerin im Wettbewerbs- kampf. Beide Beteiligte seien als Hersteller auf dem Markt der Hochspannungsantriebs- aggregate, insbesondere im Bereich der Laststufenschalter für Regeltransforma- toren („OLTC“), tätig. Die Antragsgegnerin sei einer der traditionell führenden Her- steller. Die Antragstellerin sei seit dem Jahr 1989 im Markt aktiv und vermarkte ihre „OLTCs auf Ölbasis“ u. a. unter der Bezeichnung „CM“. Seit als neue Ent- wicklung Vakuumschalter hinzugekommen seien, vertreibe die Antragstellerin letztere seit Anfang 2009 weltweit u. a. unter der Bezeichnung VCM. Die Antrags- gegnerin habe mit der Anmeldung der Streitmarke VCM den schutzwürdigen Be- sitzstand der Antragstellerin gestört. Die Antragstellerin sei mit dieser Kennzeich- nung vor Anmeldung der Streitmarke vom 26. bis 30. Mai 2009 auf der Messe „Enermotive“ in Mailand präsent gewesen, wobei der Italienvertreter der Antrags- gegnerin den Messestand der Antragstellerin ausgiebig besucht habe. Ferner verweist sie auf zwei in chinesischer Sprache verfasste Produktbroschüren, eine englische Produktbroschüre, einen in chinesischer Sprache verfassten Kaufver- trag sowie einen Kaufvertrag mit einem französischen Abnehmer vom 9. Juni 2009. Die Antragsgegnerin habe als enge Wettbewerberin durch umfang- reiche Überwachung der Aktivitäten der Antragstellerin und durch den Besuch des Messestands der Antragstellerin positive Kenntnis von diesem Besitzstand der Antragstellerin gehabt. Es habe sich der Antragsgegnerin aufgedrängt, dass die Antragstellerin die Streitmarke über kurz oder lang auch im Inland nutzen wolle, zumindest auf der von ihr stets besuchten Messe CWIEME in Berlin. Die Einfüh- rung einer neuen Marke „CM 2“ durch die Antragstellerin bedeute nicht, dass die Kennzeichnung VCM aufgegeben worden sei. - 4 - Die Antragsgegnerin setze darüber hinaus ihre gewerblichen Schutzrechte im Wettbewerbskampf übermäßig ein. So sei sie aus einer wenig ähnlichen Marke in den USA gegen die Antragstellerin vorgegangen und habe aus der Streitmarke sofort einstweiligen Rechtschutz gegen den Messeauftritt der Antragstellerin auf der inländischen Messe CWIEME in Berlin vom 22.-24. Juni 2010 beansprucht und diesen dann sofort vollzogen. Die Antragsgegnerin habe kein eigenes Benutzungsinteresse. Die Streitmarke VCM in Alleinstellung widerspreche dem bisherigen Markendesign der Antrags- gegnerin. Diese habe für ihre Stufenschalter die Marken „OILTAP" unter Zusatz der Produktbezeichnungen „V“, „MS“, „M“, „R“, „RM“ und „G“ und für Vakuum- schalter „VACUTAP" zusammen mit den Produktbezeichnungen „VV“, „VR“, „VT“, „AVT“ und „RMV“ verwendet. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Antrags- gegnerin Buchstabenmarken erst seit 2009 eintragen lasse, obwohl dies in Deutschland bereits seit 1995 möglich sei. Ferner seien von ihr zuvor stets nur Dachmarken angemeldet und diese teils mit zwei Buchstaben kombiniert worden. Erst nachdem die Kennzeichnung VCM durch die Antragstellerin benutzt worden sei, habe die Antragsgegnerin eine erste dreibuchstabige Marke angemeldet, und dies auch noch vor der Anmeldung von bereits im Markt etablierten Kombinatio- nen wie „VV“ oder „VT“. Die Antragsgegnerin verwende die Buchstabenkenn- zeichnungen auch nicht als Marken, sondern als bloße Produkt- oder Typenbe- zeichnungen; die Dachmarken „OILTAP“ und „VACUTAP“ stünden im Vorder- grund. „Typ M“ sei im Übrigen eine Gattungsbezeichnung. Es gebe auch keine Unterlagen, die langfristige Überlegungen der Antragsgegnerin zur Einführung der Streitmarke belegten. Die im Löschungsverfahren aufgestellte Behauptung der Antragsgegnerin, ein Mitarbeiter einer Lizenznehmerin der Antragsgegnerin habe aus dem Lizenzverhältnis erlangtes Wissen für die Herstellung und Vermarktung von „OLTCs“ bei der Antragstellerin verwendet, sei nicht relevant; der damit erho- bene „unclean hands“- Einwand sei unzulässig. - 5 - Dem am 10. November 2010 abgesendeten Löschungsantrag hat die Markenin- haberin am 22. Dezember 2010 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein rele- vanter schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin bestehe nicht. Die von der Antragstellerin behauptete Kenntnis von der Vorbenutzung der Kennzeichnung VCM „sei streitig“. Eine angebliche Vorbenutzung durch die Antragstellerin sei un- schädlich, da das deutsche Markenrecht ein Vorbenutzungsrecht nicht kenne. Die Antragstellerin habe auch keinen schutzwürdigen Besitzstand erworben; insbe- sondere sei eine hinreichende Marktpräsenz nicht dargelegt. Selbst wenn dies so sein sollte, sei keine Bekanntheit im Inland gegeben. Die Antragstellerin habe die „VCM-Linie“ zwischenzeitlich auch in „CM2“ umbenannt, was gegen einen schutzwürdigen Besitzstand spreche. Ein etwaiger Besitzstand sei ohnehin nicht schutzwürdig, da die Antragstellerin selbst in wettbewerbswidriger Weise die Typenbezeichnungen der Antragsgegnerin übernommen habe. Eine Marken- anmeldung zum Sperren von Nachahmungen sei zulässig. Der Firmengründer der Antragstellerin sei zuvor bei einer Lizenznehmerin der Antragsgegnerin beschäftigt gewesen und habe dort technisches Know-how und Konstruktionspläne erlangt und mit diesen u. a. das Modell „M“ der Antragsgegnerin ohne deren Zustimmung nachgebaut und das Produkt dann auch noch unter der Bezeichnung „CM“ in den Markt eingeführt, um den Ruf der Antragsgegnerin auszubeuten. Hierfür spreche auch die wiederholte Annäherung der Antragstellerin an das Firmenlogo der An- tragsgegnerin. Die Antragsgegnerin habe ein erhebliches Eigeninteresse an der Streitmarke VCM, die die eigene Markenfamilie fortschreibe. Dass die Streitmarke nicht sofort auf den Markt gebracht worden sei, lasse nicht auf eine Bösgläubigkeit schließen; dies sei im Hinblick auf die fünfjährige Benutzungsschonfrist unschäd- lich. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Erwähnung der Bezeichnung VCM in einer in chinesischer Sprache verfassten Broschüre der Antragstellerin im April 2009 seien die Entwicklungsarbeiten der Antragsgegnerin an dem Grundmodell „VM“ voran- getrieben und die Ausführungsvarianten „VMC“ und VCM bereits geplant gewe- sen. Die Nutzung der Streitmarke sei von der Antragsgegnerin bei Anmeldung beabsichtigt gewesen, worauf es allein ankomme. Die Planung für die Verwen- - 6 - dung von VCM habe längere Zeit in Anspruch genommen. Im Markt seien lange Entwicklungszyklen die Regel. Die englischsprachige Fassung der Broschüre der Antragstellerin zum Produkt VCM sei im Übrigen erst nach der Anmeldung der Streitmarke produziert worden. „Typ M“ sei keine Gattungsbezeichnung. Eine rechtmäßige Geltendmachung von Markenrechten könne nicht gegen die An- tragsgegnerin sprechen. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Lö- schungsantrag mit Beschluss vom 23. Januar 2012 zurückgewiesen. Zur Begrün- dung hat sie ausgeführt, eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar. Es handele sich bei der Streitmarke nicht um eine Spekulationsmarke. Hiergegen spreche bereits, dass die Antragsgegnerin ihren Geschäftsbetrieb seit langer Zeit genau auf dem Gebiet habe, auf dem die Streitmarke angemeldet worden sei. Die Antragsgegnerin habe auch keine Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet, sondern wenige Marken auf einem ganz eng begrenzten Gebiet. Deren Nichtbenutzung sei wegen der noch laufenden fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht zu beanstanden. Es liege auch keine Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstands vor. Mangels inländischer Vorbenutzung komme hier lediglich die ausländische Vorbe- nutzung in Betracht. Eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland, die eine ent- sprechende Bekanntheit voraussetze, sei hier nicht feststellbar. Umsatzzahlen oder andere Unterlagen, die für eine Bekanntheit sprechen könnten, seien nicht vorgelegt worden. Auch die schnelle Aufgabe von VCM durch die Antragstellerin sei ein gewichtiges Indiz gegen einen schutzwürdigen Besitzstand. Auch lasse sich ein zweckfremder Einsatz der Streitmarke im Wettbewerbskampf nicht fest- stellen, selbst wenn man unterstelle, dass das Geschäft weitgehend über Messen laufe und die Antragsgegnerin Kenntnis sowohl von der Verwendung der Kenn- - 7 - zeichnung VCM durch die Antragstellerin im Ausland als auch von deren Absicht gehabt habe, diese in absehbarer Zeit auch im Inland zu verwenden. Die Nichtbenutzung der Streitmarke in der Benutzungsschonfrist erlaube keinen Schluss auf eine Bösgläubigkeit, zumal längere Entwicklungszyklen auf dem hier relevanten Sektor die Regel seien. Die Streitmarke füge sich entsprechend den Ausführungen der Antragsgegnerin und den von ihr vorgelegten Nachweisen in deren Markenstrategie ein. Es bestehe auch ein berechtigtes Bedürfnis, eigene Marken durch Erweiterung und Fortentwicklung des Portfolios gegen eine Anleh- nung durch Dritte zu schützen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass die Antrags- gegnerin zeitgleich auch Buchstabenkombinationen angemeldet habe, die nicht zu den Marken der Antragstellerin passten („VCR“ und „VCT“), wohl aber zu den ei- genen bisher verwendeten Buchstaben und Buchstabenkombinationen („T - VT - VCT“; „R - VR - VCR“). Zwar bestehe eine Wettbewerbssituation, jedoch sprächen hier die Pflege und Weiterentwicklung des eigenen Markenbestandes und die konkreten Planungen zum künftigen Einsatz der Streitmarke gegen einen zweckfremden Einsatz. Ein zweckfremder Einsatz könne insbesondere nicht in der legitimen Verteidigung eines Markenrechts gesehen werden. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Zur Begrün- dung hat sie unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen im Löschungsverfahren ausgeführt, die Markenabteilung habe ihrer Entscheidung bestrittenen und nicht glaubhaft gemachten Sachvortrag zugrunde gelegt. Unbestrittene Tatsachen seien nicht ausreichend berücksichtigt und gewichtet worden. Die Antragsgegnerin habe den Vorwurf einer fehlenden Benutzungsabsicht nicht entkräftet. Die Behauptung, dass eine Anmeldung und Nutzung der Streitmarke schon seit längerem vorgese- hen gewesen sei, werde bestritten. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht, dass sich die Streitmarke in die bisherige Markenhistorie der Antragsgegne- rin einfüge. Die Antragsgegnerin habe zuvor keinen dritten Buchstaben in die Mitte eingefügt. Eine Markenserie sei nicht vorhanden. VCM reihe sich auch nicht in früher benutzte Markenzeichen „VACUTAP" oder „OILTAP" ein. Die zuvor ver- - 8 - wendeten Kennzeichnungen erzwängen nicht die Einführung von VCM als Be- zeichnung für einen neuen Produkttypen. Die Entwicklung von VCM über „M" und „VM" sei weder nachgewiesen noch logisch. Die Antragstellerin selbst habe sich auch nicht in verwerflicher Weise an die Buchstaben „M“ und „V" der Antragsgeg- nerin angelehnt; sie habe ihre Kennzeichnung VCM vielmehr basierend auf den generischen Typenbezeichnungen „M“ und „V" entwickelt und für ihre Produkte benutzt. Sie beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 23. Januar 2012 aufzuheben, die Marke 30 2009 037 711 zu lö- schen und die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerle- gen. Die Löschungsantragsgegnerin und Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur Begründung hat sie - über ihr Vorbringen im Löschungsverfahren hinaus - ausgeführt, das behauptete Schutzhindernis der Bösgläubigkeit könne nicht, je- denfalls nicht zweifelsfrei, angenommen werden. Der bloße Vorwurf der Bösgläu- bigkeit, verbunden mit der Aufzählung vermeintlicher einzelner Indizien, genüge nicht, eine sekundäre Darlegungs- und Feststellungslast der Antragsgegnerin zu begründen. Ein schutzwürdiger Besitzstand an der Streitmarke sei für die Antrag- stellerin nicht begründet worden. Bezeichnenderweise enthalte die Beschwer- debegründung auch keine Ausführungen hierzu. Weder in Deutschland noch im Ausland sei VCM so bekannt gewesen, dass sich daraus ein schutzwürdiger Be- sitzstand der Antragstellerin ergeben hätte. Der Bekanntheitsgrad des Zeichens und somit auch der Wert des Besitzstandes könne nur aus dem Umsatz hergelei- tet werden. Es sei nicht ausreichend, wenn ein Zeichen lediglich in Preislisten und - 9 - auf Ausstellungen zur Bezeichnung eines von mehreren Erzeugnissen desselben Herstellers benutzt werde. Schließlich scheine auch die Antragstellerin selbst nicht von der Erlangung eines schutzwürdigen Besitzstandes auszugehen, wenn sie ihr ehemals unter VCM angebotenes Produkt zwischenzeitlich in „CM2“ umbenannt habe. Da die Antragstellerin den Eintritt in den deutschen Markt offensichtlich selbst nicht von Anfang an beabsichtigt habe, könne auch der Antragsgegnerin keine Vorkenntnis bzw. ein „Wissenmüssen“ ob des zu erwartenden Markteintritts der Antragstellerin in Deutschland angelastet werden. Eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin sei nicht gegeben. Die Antragsgegnerin wolle die Streitmarke auch benutzen. Sie sei dabei, entspre- chende Produkte auf den Markt zu bringen, was sich aus den vorgelegten Unter- lagen ergebe. Die Streitmarke VCM füge sich in die bisherige Markenfamilie und -strategie der Antragsgegnerin ein und spiegele die Weiterentwicklung der so ge- kennzeichneten Produkte wider. Seit 1973 lasse sich eine konsequent entwickelte Markenstrategie nachweisen, die in den Produktreihen „M - VM - VCM“, „V - VV - VCV“, „T - VT - VCT“ und „R - VR - VCR“ zum Ausdruck komme. Die An- tragsgegnerin habe ihre Markenfamilie in einem mehrstufigen Prozess über Jahr- zehnte systematisch aufgebaut. In einer ersten Stufe seien die Typenbezeichnun- gen für die Stufenschalter mit Öltechnologie entwickelt worden, nämlich „M“, „V“, „T“ und „R“. In einer zweiten Stufe seien die entsprechend weiterentwickelten, kor- respondierenden Schalter mit Vakuumschalttechnologie durch ein Voranstellen des Buchstabens „V“ für „Vakuum“ mit entsprechenden Marken bezeichnet wor- den, also „VM“, „VV“, „VT“ und „VR“. In einer dritten Stufe seien schließlich die Marken für besonders konzipierte, spezielle Ausführungen dieser Kategorie von Schaltern mit Vakuumtechnologie entwickelt worden, nämlich VCM, „VCV“, „VCT“ und „VCR“. Dass die Antragsgegnerin die Buchstaben in der Reihenfolge VCM angeordnet habe, hänge mit den Bedeutungen zusammen, die sie den einzelnen Buchstaben beimesse. Während der Buchstabe „M“ das Produkt in seiner ur- sprünglichen Form, den Grundtypus, bezeichne, stehe der Buchstabe „C“ für eine besondere konstruktive Abwandlung dieses Grundtypus. Die Antragsgegnerin - 10 - habe bereits vor der Anmeldung der Streitmarke mit der Bezeichnung „VM“ (und den übrigen Bezeichnungen „VR“, „VT“ etc.) die grundsätzliche Entscheidung ge- troffen, den Buchstaben bzw. das Zeichen für den jeweiligen Grundtypus - als schnell zu erkennenden Hauptnenner der Bezeichnung - nach hinten zu stellen bzw. ganz rechts einzuordnen. Ein „Auseinanderreißen“ der produktbezogenen Bezeichnungen „M“ und „C“ sei für die Antragsgegnerin nicht in Betracht gekom- men. Selbst bei Unterstellung einer Behinderungsabsicht sei die Antragsgegnerin nicht bösgläubig gewesen. Hier sei nämlich von Bedeutung, dass sich die Antrag- stellerin seit 1989 fortlaufend und im hohen Maße an die Leistungsergebnisse der Antragstellerin angelehnt habe. Die Antragstellerin selbst setze das Löschungs- verfahren als unlauteres Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Antragsgeg- nerin ein. Unter anderem gestützt auf die Streitmarke hat das Landgericht Berlin der hiesi- gen Antragstellerin im Verfahren 52 O 183/10 nach Abmahnung auf Antrag der hiesigen Antragsgegnerin im Zusammenhang mit einem von der Antragstellerin beabsichtigten Messeauftritt in Berlin vom 22. bis 24. Juni 2010 durch einstweilige Verfügung vom 24. Juni 2010 untersagt, die Kennzeichnung VCM zu benutzen und diese Entscheidung mit Urteil vom 14. April 2011 bestätigt. Die gegen dieses Urteil von der hiesigen Antragstellerin eingelegte Berufung hat das Kammergericht durch Urteil vom 16. April 2013 (Gz 5 U 102/11) zurückgewiesen. Beide Instanzen haben eine Bösgläubigkeit der hiesigen Antragsgegnerin im Ergebnis verneint. Während das Landgericht, wie die Markenabteilung, von einem Einfügen der an- gegriffenen Marke in das Markenkonzept der hiesigen Antragsgegnerin und in diesem Zusammenhang von der Verwendung des Buchstabens „C“ für besonders konzipierte spezielle Ausführungen bestimmter Kategorien von Stufenschaltern der Antragsgegnerin ausgegangen ist, hat das Kammergericht eine konsequente Fortschreibung der von der Antragsgegnerin gebrauchten Kennzeichnungen ver- neint. Beide Gerichte haben der hiesigen Antragsgegnerin im Rahmen der Ge- samtabwägung aber zugebilligt, mit der Anmeldung berechtigte Verteidigungsinte- - 11 - ressen zu verfolgen, um den weiteren Einbruch von Kennzeichnungen der Antrag- stellerin in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Es kann nicht festgestellt wer- den, dass die angegriffene Marke VCM entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein- getragen worden ist. Die Markenabteilung hat den Löschungsantrag deshalb zu Recht zurückgewiesen. 1. Der Löschungsantrag ist zulässig; für den Löschungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht keine Antragsfrist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 50 Rn. 15); die in § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG genannte Frist be- trifft allein die Löschung von Amts wegen. 2. Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zweifelsfrei feststeht. Wird - wie hier - geltend gemacht, die Eintragung habe ge- gen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG verstoßen, kommt es nur auf den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Lö- schungsantrag an (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 50 Rn. 8, 9). Ist die Feststel- lung eines Schutzhindernisses, auch unter Berücksichtigung der von den Betei- ligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix; zur Feststellungslast des Löschungsantragstellers vgl. BGH GRUR 2010, 138, 142, Rn. 48 - ROCHER-Kugel; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 664; § 54 Rn. 18 und 19). - 12 - 3. Der von der Antragstellerin geltend gemachte Löschungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - im Sinne wettbewerbs- rechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, Rn. 20 - S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 158). Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kenn- zeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR-Int 2013, 792, Rn. 37 - Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutre- ten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Besondere Umstände können darin liegen, dass die Markenanmeldung in der Ab- sicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) an- dere an ihrer Benutzung zu hindern (sog. Spekulationsmarke, vgl. BGH GRUR 2001, 242, Rn. 35 - Classe E; GRUR 2009, 780, Rn. 16 ff. - Ivadal; Hacker, a. a. O., Rn. 160; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 688-693). Umstände dieser Art können auch darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdi- gen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Bezeichnung für gleiche Waren mit dem Ziel anmeldet, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch des Zeichens zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2004, 510 - S 100), oder dass er die mit der Eintragung des Zeichens kraft Mar- kenrechts entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs- kampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 - CORDARONE; GRUR 2005, 581- The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumge- - 13 - bäck; GRUR 2004, 510 - S 100; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 1980, 110 - TORCH; Hacker, a. a. O., Rn. 160). Auch wenn auf Seiten des Vorbenutzers ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland noch nicht besteht, kann sich die Bösgläubigkeit der Markenanmeldung daraus ergeben, dass der Anmelder das Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten - insbesondere des Vorbenut- zers - zu verhindern (vgl. BGH GRUR 2012, 429, Rn. 10 - Simca m. w. N.). Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht dabei nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht - nach dem Ergebnis der anzustellenden Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 37 f., 51-53 - Lindt & Sprüngli / Franz Haus- wirth; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 695) - das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621, Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, Rn. 23 - EROS). Nach diesen Grundsätzen können die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Im Einzelnen: a) Zu Recht hat die Markenabteilung die Streitmarke VCM nicht als Spekulations- marke angesehen. Derartiges hat noch nicht einmal die Antragstellerin behauptet; vielmehr hat diese das Unternehmen der Antragsgegnerin als traditionell führen- den Hersteller bezeichnet und die Behauptung der Antragsgegnerin, zum Kernge- schäft der Antragsgegnerin gehörten gerade Waren der beanspruchten Art, nicht bestritten. - 14 - b) Die Anmeldung der Streitmarke stellt sich auch nicht als die Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin dar; denn die Antragstellerin hat einen solchen Besitzstand weder im Inland noch im Ausland dargetan. Ein schutzwürdiger Besitzstand setzt voraus, dass der Vorbenutzer das betref- fende Zeichen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen - also als Marke - benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 699). Da eine Vorbenutzung der angegriffenen Marke in Deutschland weder vorgetra- gen noch sonst ersichtlich ist, kommt hier allenfalls eine Vorbenutzung im Ausland in Betracht. Weil die Anmeldung eines bekanntermaßen von anderen im Ausland benutzten Zeichens aber aufgrund des markenrechtlichen Territorialitätsprinzips grundsätzlich rechtlich unbedenklich ist, müsste das im Ausland genutzte Zeichen insoweit eine überragende Verkehrsgeltung erlangt haben und so zu einem wert- vollen ausländischen Zeichen geworden sein (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 700 m. w. N.); dies ist hier nicht feststellbar. Bis zum Tag der Anmeldung der Streitmarke am 30. Juni 2009 finden sich in den vorgelegten Unterlagen zwar Anhaltspunkte für eine - von der Antragsgegnerin im Übrigen nicht bestrittene - Vorbenutzung der Kennzeichnung VCM durch die An- tragstellerin auf einer Messe in Mailand im Mai 2009 (Anlagen ASt 19-22) und in einem Kaufvertrag vom 9. Juni 2009, der den Verkauf eines Erzeugnisses „VCM III 500 Y“ für … EUR durch die Antragsgegnerin an ein Unternehmen in Frankreich zum Gegenstand hatte (Anlage ASt 7). Auf der Grundlage dieser Indizien ist jedoch eine Feststellung, dass die Kenn- zeichnung VCM für die Antragstellerin zu einem wertvollen ausländischen Zeichen geworden wäre, nicht möglich. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die - allein hin- sichtlich des genannten Messeauftritts in Mailand - angebotenen Zeugen über die - 15 - von diesen eidesstattlich versicherten Sachverhalte hinaus (vgl. Anlagen ASt 19 bis 22) weitere Angaben machen können. Nicht belastbar, weil nicht nachvollzieh- bar, sind die von der Antragstellerin vorgelegten Anlagen 2 und 4 bis 6, bei denen es sich um Produktbroschüren und Kaufverträge handeln soll; denn diese sind (bis auf die lesbare Kennzeichnung VCM) in chinesischen Schriftzeichen verfasst. Weitere Darlegungen, z. B. zu Warenumsätzen, Werbeaufwendungen oder Anga- ben zu Marktanteilen, fehlen, so dass allenfalls eine Vorbenutzung der Kenn- zeichnung VCM im Ausland, jedoch keine überragende Verkehrsgeltung festge- stellt werden kann. Die Anmeldung der angegriffenen Marke stellt sich mithin nicht als Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin dar. c) Ebenso wenig ist anhand objektiver Fallumstände (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 707 f.) feststellbar, dass wesentliches Motiv für die Anmeldung eine konkrete Missbrauchsabsicht der Antragsgegnerin im Sinne einer Behinde- rungsabsicht war. Insoweit sprechen die im Rahmen der wertenden Gesamtabwägung zu berück- sichtigenden Umstände angesichts des geringen Grades des rechtlichen Schut- zes, der einer Vorbenutzung der angegriffenen Marke durch die Antragstellerin allenfalls zukommt, im Ergebnis mehr für eine Fokussierung der Antragsgegnerin auf eine eigene Geschäftstätigkeit und gegen die Annahme, dass eine Behinde- rung der Antragstellerin das wesentliche Motiv gewesen ist. Eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin kann damit auch insoweit nicht zweifelsfrei festgestellt wer- den. aa) Das auf Seiten der Antragstellerin zu berücksichtigende wirtschaftliche In- teresse an der Kennzeichnung VCM, insbesondere auch im Hinblick auf einen möglichen Eintritt in den deutschen Markt, war zum maßgeblichen Zeitpunkt allenfalls gering ausgeprägt bzw. ist Gegenteiliges nicht feststellbar. - 16 - Wie dargelegt, hat die Antragstellerin die Kennzeichnung VCM im Inland über- haupt nicht und im näheren Ausland nur auf der Messe „Ener Motive 2009“ vom 26. bis 30. Mai 2009 in Mailand sowie am 9. Juni 2009 bei dem Verkauf eines Ge- rätes „VCM III 500 Y“ nach Frankreich benutzt. Objektive Anhaltspunkte für einen beabsichtigten Eintritt in den deutschen Markt lassen sich hieraus nicht ableiten. Ein von der Antragstellerin beabsichtigter Eintritt in den offenkundig bedeutsamen deutschen Markt dürfte allerdings im Rahmen einer natürlichen Entwicklung nahe- gelegen haben, weil es sich bei den vermarkteten und von der angegriffenen Marke beanspruchten „Stufenschaltern“ um sehr spezielle Bauteile mit nur einigen wenigen Herstellern weltweit handelt, und kann deshalb zugunsten der Antrag- stellerin unterstellt werden. Der Grad des rechtlichen Schutzes kann allerdings ohne detaillierte Umsatzangaben oder sonstige Gesichtspunkte zur Einschätzung des Marktanteils (auch in örtlicher Hinsicht) nicht, jedenfalls nicht positiv, bewertet werden, zumal die Marktrelevanz eines Messeauftritts und eines Verkaufsvor- gangs nur wenige Wochen vor Anmeldung der Streitmarke zu vernachlässigen sein dürfte. Eine besondere Bedeutung der Kennzeichnung ist damit nicht fest- stellbar. Die Antragstellerin selbst hat mit der Umbenennung ihres VCM-Produkts in „CM2“ bereits im November 2010 - entsprechend der unbestritten gebliebenen Behaup- tung der Antragsgegnerin und ausweislich der von der Antragsgegnerin vorgeleg- ten Produktbroschüre der Antragstellerin (Anlage AGegn 26) - gezeigt, dass sie ihr wirtschaftliches Interesse an der Kennzeichnung VCM für nicht verteidigungswür- dig hält. Dieses „Einlenken“ spricht in bedeutsamer Weise gegen eine besondere Bedeutung der Kennzeichnung, also für einen nur kleinen Grad rechtlicher Schutzwürdigkeit. bb) Eine Kenntnis der Antragsgegnerin von den Vermarktungsaktivitäten der Antragstellerin ist von der Antragsgegnerin nicht bestritten worden und im Übrigen auch wahrscheinlich. - 17 - Die Feststellung der Antragsgegnerin, „es sei streitig“, dass die Antragsgegnerin Kenntnis von der Vorbenutzung der angegriffenen Marke durch die Antragstellerin gehabt habe, entspricht nicht den Tatsachen. Weder im Verfahren vor der Mar- kenabteilung noch im Beschwerdeverfahren hat die Antragsgegnerin nämlich die unter Beweisantritt erhobene Behauptung der Antragstellerin tatsächlich bestritten. Dass der Geschäftsführer der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung des Landgerichts Berlin vom 14. April 2011 (Az.: 52 0 183/10, Protokollabschrift vgl. Anlage AGegn 29) eidesstattlich versichert hat, „persönlich“ keine Kenntnis von der Vorbenutzung der Kennzeichnung VCM durch die Antragstellerin gehabt zu haben, spricht nicht gegen eine Kenntnis der Antragsgegnerin. Eine Kenntnis der Antragsgegnerin ist vielmehr auch wahrscheinlich, weil es sich um einen sehr speziellen Markt handelt und die Antragsgegnerin die Geschäftstä- tigkeit der Antragstellerin - ausweislich der von der Antragstellerin vorgelegten Präsentation der Antragsgegnerin „Benchmarking Vergleich Huaming CV vs. MR V“ vom 25. November 2009 (Anlage ASt 12) - genau beobachtet hat. cc) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin kann der Antragsgegnerin ein Wille zur Benutzung der angegriffenen Marke nicht abgesprochen werden. (1.) Zunächst ist in rechtlicher Hinsicht darauf hinzuweisen, dass bei dem Anmelder einer Marke grundsätzlich zu vermuten ist, dass er den Willen hat, die angemeldete Kennzeichnung auch zu benutzen (BGH GRUR 2001, 242, Rn. 38 - Classe E; GRUR 1988, 820 - OIL OF …). Auf der Grundlage dieser Erkenntnis löst bereits die Anmeldung einer Marke einen vorbeugenden Unterlassungsan- spruch aus (ständige Rechtsprechung, z. B. BGH GRUR 2009, 1055, Rn. 18 - airdsl; GRUR 2009, 484, Rn. 70 - Metrobus; GRUR 1993, 556 - TRIANGLE; In- gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 55 Rn. 52), sofern keine besonderen Um- stände vorliegen, die gegen eine Benutzungsabsicht sprechen (BGH GRUR 2010, 838, Rn. 24 - DDR-Logo; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 14 Rn. 399). - 18 - (2.) Für die Annahme, dass auf Seiten der Antragsgegnerin nicht der Wille zur Benutzung im Vordergrund gestanden hätte, wären deshalb deutliche Anhalts- punkte für einen fehlenden Benutzungswillen erforderlich. Derartige Anhaltspunkte sind hier jedoch nicht feststellbar, so dass der zu vermutende Benutzungswille nicht eindeutig widerlegt ist. (a.) Die tatsächliche Wettbewerbssituation beider Beteiligten und die festge- stellte aktive Beobachtung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin deuten zunächst auf eine Behinderungsabsicht hin. (b.) Gegen eine Behinderungsabsicht und für einen Benutzungswillen spricht indessen, dass die angegriffene Marke keine Vielzahl von Waren (vgl. BGH GRUR 2001, 242, Rn. 35 - Classe E), sondern allein die Ware „elektrische Stufenschalter zur unterbrechungslosen Umschaltung von Hochspannungsregeltransformatoren auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik für industrielle und öffentliche Ener- gieversorgungs- und Energieverteilungsnetze“ beansprucht, die zum traditionellen Betätigungsfeld und Kerngeschäft der Antragsgegnerin gehören. (c.) Die Streitmarke VCM fügt sich zwar nicht logisch zwingend in ein Markenbildungsprinzip der Antragsgegnerin ein, widerspricht diesem allerdings auch nicht, so dass daraus keine Schlüsse gegen einen Benutzungswillen der An- tragsgegnerin gezogen werden können. Eine auf die angegriffene Marke hinauslaufende logisch nachvollziehbare Marken- bildungstradition kann der Senat aus den von der Antragsgegnerin in der Vergan- genheit tatsächlich verwendeten Kennzeichnungen nicht ableiten. Ausweislich einer Produktbroschüre der Antragsgegnerin (Anlage AGegn 3) hat diese im Jahr 1973 Stufenschalter mit der Bezeichnung „M" in verschiedenen Ausführun- gen vermarktet; Stufenschalter dieser Art waren auch Gegenstand eines Lizenz- vertrags vom 19. Dezember 1983 (Anlage AGegn 2). Nach der eidesstattlichen Versicherung des Leiters des Patentbüros der Antragsgegnerin vom 7. März 2011 - 19 - (Anlage AGegn 4) will die Antragsgegnerin den Buchstaben „C“ seit 1966 zur Kennzeichnung einer konstruktiven Abwandlung verwendet haben; konkrete Bei- spiele hierfür sind von der Antragsgegnerin allerdings nicht genannt worden und auch aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich. Gegenstand einer Bespre- chung der Entwicklungsabteilung der Antragsgegnerin vom 27. März 2003 war ein Vakuumschalter mit der Bezeichnung „VM“ (Anlage AGegn 9). Im Dezember 2010 finden sich in einer Werbebroschüre der Antragsgegnerin Produkte mit den Kenn- zeichnungen „VACUTAP®VM“ (Anlage AGegn 10). Entgegen der Auffassung der Antragstellerin und auch des Kammergerichts in seiner Entscheidung vom 16. April 2013 (Gz 5 U 102/11) kann eine markenmä- ßige Benutzung der genannten Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen nicht deshalb verneint werden, weil diese - anders als „VACUTAP“ oder „OILTAP“ - nicht als Hinweis auf die Antragsgegnerin verstanden werden, sondern lediglich der Unterscheidung der Produkte der Antragsgegnerin dienen und so wahrge- nommen werden. Diese Erwägung (vgl. OLG Köln GRUR-RR 2010, 433, Rn. 23 und 24 - Oerlikon) gilt allenfalls für die im Anschluss an die Buchstaben von der Antragsgegnerin auch verwendeten römischen Ziffern, aber nicht für die Buchsta- ben/-kombinationen, zumal die Antragsgegnerin nach den vorgelegten Unterlagen erst im Jahr 1999 überhaupt begonnen hat, den bis dahin verwendeten Buchsta- benkennzeichnungen die Kennzeichnung „VACUTAP“ (Anlage AGegn 13) und im Jahr 2003 „OILTAP“ (Anlage AGegn 14) voranzustellen. Es handelt sich insoweit vielmehr um Mehrfachkennzeichnungen (BGH GRUR 2009, 766, 771, Rn. 51 - Stofffähnchen I). Dass es sich bei dem Buchstaben „M“ (zumindest aktuell) um eine generische Produktbezeichnung für bestimmte „OLTC“ handelt, wird zwar von der Antragstel- lerin unter Vorlage einer Bestätigung einer chinesischen Vereinigung nicht be- kannter Zusammensetzung vom 15. Juli 2011 („Transformer Chapter of China Electrical Equipment Industry Association“) in bemerkenswert unbestimmter Weise behauptet (vgl. Anlage Ast 28); für welche Produktarten im Einzelnen dies der Fall - 20 - sein soll, wird aber nicht klar und ist auch sonst nicht ersichtlich. Dagegen spricht jedenfalls, dass sich auf dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Auszug von der Internetseite des Konkurrenzunternehmens ABB vom 24. August 2011 (An- lage AGegn 32) die „OLTC“-Typen „UCG“, „VUCG“, „UCL“ und „UZ“, nicht aber „M“ finden. Ferner spricht gegen einen generischen Charakter dieses Buchsta- bens, dass in einem „OLTC“-Angebot des Herstellers „ELEGANT“ vom 7. März 2011 auf die Kompatibilität mit „MRs M Type“, also mit einem Produkt der Antragsgegnerin, hingewiesen wird (Anlage AGegn 5). Auch die Erklärungsbemühungen der Antragsgegnerin hinsichtlich einer logisch plausiblen Markenentwicklung von „V“ über „VM“ zur angegriffenen Marke VCM haben den Senat angesichts der dokumentierten Buchstabenvielfalt nicht über- zeugen können; insbesondere ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Buch- stabe „C“, der für eine technische Abwandlung stehen soll, in der Mitte der Streit- marke VCM auftaucht. Als Hinweis auf eine technische Abwandlung des Produk- tes „VM“ hätte insoweit eine Kennzeichnung „VMC“ näher gelegen. Gleichwohl lässt sich nicht feststellen, dass VCM dem in der Vergangenheit ver- wendeten Markenbildungsprinzip der Antragsgegnerin zuwiderlaufen würde. (d.) Die Antragsgegnerin hat die Benutzung der Streitmarke VCM auch tatsäch- lich innerhalb eines Zeitraums aufgenommen, der den üblichen Entwicklungsab- läufen und marktüblichen Gepflogenheiten entspricht, was ein gewichtiges Indiz für einen ernsthaften Benutzungswillen ist, da die Markenanmeldung dann nämlich auch dem eigenen Produktabsatz dient (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 - AKADEMIKS). Insoweit hat die Antragsgegnerin Dokumente aus dem Jahr 2013, nämlich eine in chinesischen Schriftzeichen verfasste Produktbroschüre „VACUTAP®VCM®“ und diesbezüglich einen in englischer Sprache verfassten Abdruck einer Präsentation (Anlage AGegn 32), eine Betriebsanleitung (Anlage AGegn 34) sowie „Technische - 21 - Daten“ (Anlage AGegn 35) vorgelegt. Dabei handelt es sich nicht ersichtlich um eine „nachgeschobene“ Benutzung, allein um den Einwand einer Bösgläubigkeit zu entkräften. Zwar finden sich auch Beispiele, dass die Antragsgegnerin in der Vergangenheit Produkte zunächst auf den Markt gebracht und erst Jahre später die Eintragung der entsprechenden Marke beantragt hat (z. B. Markteintritt „VT“ im Jahr 1992, Anlage AGegn 12, Markenanmeldung „VACUTAP VT“ im Jahr 2008, Anlage ASt 16, bzw. „VT“ im Jahr 2011, Anlage ASt 40; Markteintritt „VACUTAP® Type VV“ im Jahr 1999, Markenanmeldung „VACUTAP VV“ im Jahr 2008, Anlage ASt 23, bzw. „VV“ im Jahr 2011, Anlage ASt 27). Die Antragsgegnerin hat in der Vergangenheit jedoch auch mehrfach zunächst eine Kennzeichnung angemeldet und dann erst mit einer gewissen Verzögerung ein so gekennzeichnetes Produkt auf den Markt gebracht (z. B. Markenanmeldung „VACUTAP“ im Jahr 1995, An- lage ASt 14, Markteintritt im Jahr 2003, Anlage AGegn 14; Markenanmeldung „OILTAP“ im Jahr 2001, Anlage AGegn 19, Markteintritt im Jahr 2003, Anlage AGegn 14; Markenanmeldung „VACUTAP VM“ im Jahr 2007, Anlage ASt 15, Markteintritt im Jahr 2010, Anlage AGegn 10). Dass die Antragsgegnerin am 30. Juni 2009 mit der Streitmarke auch noch die weiteren Marken „VCV“, „VCT“ und „VCR“ angemeldet hat, könnte zwar auch auf eine Verschleierungstaktik hindeuten. Entgegen der Darstellung der Antragstelle- rin hat die Antragsgegnerin aber bereits Jahre vorher auch aus drei Buchstaben bestehende Kennzeichnungen - zumindest in der Werbung - verwendet, nämlich im Juli 2003 u. a. „VRC“, „VRD“, „VRE“, „VRF“, „VRG“ (Anlage AGegn 14) und im Dezember 1989 „RMV“ (Anlage AGegn 11), alles Kennzeichnungen, die - soweit ersichtlich - nicht von der Antragstellerin verwendet wurden. Eine „Verschleie- rungstaktik“ kann der Antragsgegnerin deshalb nicht unterstellt werden. Ein Benutzungswille kann der Antragsgegnerin nach alledem nicht abgesprochen werden. - 22 - dd) Die zwischen den Beteiligten anhängig gewesenen Marken-Verletzungsver- fahren sprechen nicht gegen die Antragsgegnerin. Die Abmahnung und das Erstreiten der einstweiligen Verfügung im Zusammen- hang mit dem von der Antragstellerin beabsichtigten Messeauftritt in Berlin im Juni 2010 könnte zwar prima facie als Indiz für eine von Beginn an bestehende Behin- derungsabsicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 706) gewertet werden. Da- gegen spricht jedoch, dass die Antragsgegnerin insoweit nur Gebrauch von den gesetzlich vorgesehenen Instrumenten des Markenrechts gemacht hat und im Verfahren überdies obsiegt hat. Das von der Antragsgegnerin in den USA anhän- gig gemachte Markenverletzungsverfahren wegen einer Übernahme der grafi- schen Gestaltung des Firmenlogos der Antragsgegnerin durch die Antragstellerin ist für die hiesige Antragsgegnerin zwar gerichtlich erfolglos geblieben (vgl. die vorgelegte Entscheidung des U.S. District Court Dallas vom 19. Mai 2006, Anlage ASt 8), hat jedoch zu einer Vereinbarung der Beteiligten geführt, aufgrund der die Antragstellerin ab dem Jahr 2006 ein neues Logo ver- wendete. ee) In der Gesamtabwägung aller Umstände kann selbst bei Annahme einer Kenntnis der Antragsgegnerin von einem beabsichtigten Eintritt der Antragstellerin in den deutschen Markt nicht festgestellt werden, dass eine Behinderungsabsicht das wesentliche Motiv der Anmeldung der angegriffenen Marke war, und die An- meldung deshalb als bösgläubig anzusehen ist. Der Senat verkennt dabei nicht, dass der eigene Benutzungswille der Annahme einer unlauteren Behinderungsabsicht im Rahmen einer Gesamtabwägung nicht entgegensteht (BGH GRUR-RR 2012, 271, Rn. 13 - Sachsendampf). Von aus- schlaggebender Bedeutung ist hier die nur als gering einzuschätzende Schutz- würdigkeit des Interesses der Antragstellerin an der Weiternutzung der Kenn- zeichnung VCM, die dazu führt, dass die Abwägung der genannten Umstände - 23 - nicht eindeutig und zweifelsfrei zu Lasten der Antragsgegnerin ausfällt und des- halb im Ergebnis nicht von einem Überwiegen einer Behinderungsabsicht der An- tragsgegnerin ausgegangen werden kann. Aus diesem Grund bedarf der Gegeneinwand der Antragsgegnerin, sie habe ge- genüber der Antragstellerin - im Sinne einer gerechtfertigten Pflege ihres Marken- bestands (BGH GRUR 2005, 581, Rn. 22 - The Color of Elégance) - ein Abwehr- recht, weil die Antragstellerin ihrerseits Produkte der Antragsgegnerin kopiert und auch deren Markenbildungsstrategie übernommen habe, keiner Entscheidung. Hinsichtlich des Vorwurfs, die Antragstellerin habe mit der Markteinführung von „CM OLTC“ im Jahr 1994 (vgl. Anlage AGegn 15) u. a. die Kennzeichnung „M“ der Antragsgegnerin übernommen, sind insoweit schon konkrete Tatsachen für den Eingriff in einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragsgegnerin in zeitlicher und örtlicher Hinsicht weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, zumal nicht bekannt ist, ob und inwieweit die Antragstellerin ihre Kennzeichnung „CM“ Anfang der 90er Jahre überhaupt in Deutschland verwendet hat. Deshalb bedarf auch die vom Landgericht Berlin und vom Kammergericht bejahte Frage, ob die grafische Annäherung an die Marke eines Dritten (hier: der Antragsgegnerin) diesem Dritten das Recht gibt, die weitere Geschäftstätigkeit des Annähernden (hier: der Antrag- stellerin) bei anderen Produkten und anderen Kennzeichnungen in einem anderen Territorium zu behindern, keiner Entscheidung des Senats. 4. Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben. III. Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG). - 24 - Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset- zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah- rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus- ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Hacker Winter Jacobi Cl