Beschluss
29 W (pat) 16/16
Bundespatentgericht, Entscheidung vom
PatentrechtBundesgerichtECLI:DE:BPatG:2018:180618B29Wpat16.16.0
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Entscheidungsgründe
ECLI:DE:BPatG:2018:180618B29Wpat16.16.0 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 16/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2011 021 200 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens, hilfsweise die unnötig entstande- nen Reisekosten, aufzuerlegen, wird zurückgewiesen G r ü n d e I. Die angegriffene Wortmarke Visora ist am 13. April 2011 angemeldet und am 20. September 2011 unter der Nummer 30 2011 021 200 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 09: Datenträger aller Art; Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Unterrichts- und Lehrmateria- lien (ausgenommen Apparate) nämlich Bücher, Hand- bücher, Arbeitsbücher, Handbücher für den Einsatz in Büros und Zeitungen; Druckereierzeugnisse aller Art, - 3 - insbesondere Briefumschläge, Briefpapier, Präsentati- onsmappen und Pappaufsteller, Schreibwaren insbe- sondere Kugelschreiber; Büroklammern und Schreibblöcke; Klasse 35: Handelsvertretung sowie Franchising im Finanz- und Versicherungsbereich, nämlich durch werbefachliche und betriebswirtschaftliche Beratung für Franchising- Konzepte innerhalb der Lizenzvergabe/ Zusammen- arbeit; überbetriebliche Werbung; Übernahme von Bürodienstleistungen; organisatorische Vorbereitung von Vertragsabschlüssen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Wirtschaftskontakten; betriebswirt- schaftliche und organisatorische Beratung in Wirtschaftsfragen ohne Rechts- und Steuerberatung; Unternehmensberatung; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, Unterrichts- und Lehrmaterialien (ausgenommen Apparate) nämlich Bücher, Handbücher, Arbeitsbü- cher, Handbücher für den Einsatz in Büros und Zei- tungen für Werbezwecke; Aktualisierung, Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Marketing; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Erstellung von Abrech- nungen (Büroarbeiten); Klasse 36: Vermittlung von Finanzierungen und Finanzdienstleis- tungen und Bausparverträgen; Finanzwesen/Invest- mentgeschäfte; Kreditberatung; Kreditvermittlung; - 4 - Vermittlung von finanziellen Beteiligungen an Immobilienfonds und/oder Kapitalanlagen; Grund- stücks- und Hausverwaltung; Immobilien- und Hypo- thekenvermittlung; Durchführung des bargeldlosen Abrechnungsverkehrs; Vermietung von Büros (Immo- bilien); Dienstleistungen eines Maklers; Finanzielle Beratung in Wirtschaftsfragen ohne Rechts- und Steuerberatung; Erteilung von finanziellen Auskünften; Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen zum Ab- ruf aus dem Internet, anderen Datennetzen oder Onli- nediensten; Klasse 41: Ausbildung, Schulung und Weiterbildung im Finanz- und Versicherungsbereich, insbesondere Durchfüh- rung von Seminaren sowie Schulungen für Handels- vertreter oder Franchisenehmer; Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen, Unter- richts- und Lehrmaterialien (ausgenommen Apparate) nämlich Bücher, Handbücher, Arbeitsbücher, Handbü- cher für den Einsatz in Büros und Zeitungen ausge- nommen für Werbezwecke; Ausbildung, Schulung und Weiterbildung, insbesondere Durchführung von Semi- naren sowie Schulungen für Handelsvertreter oder Franchisenehmer; Herausgabe und Veröffentlichung von gedruckten Studien; Herausgabe und Veröffentli- chung von Druckereierzeugnissen für Computerhard- ware und Computersoftware für den Finanz- und Versicherungsbereich, wie Adressdatenbanken, Ver- gleichsprogramme, Verwaltungsprogramme, Rechen- programme, Taschenrechner und Analyseprogramme; - 5 - Klasse 42: Aktualisierung, Erstellen, Installation, Pflege von Datenbanksoftware; Vermietung von unbespielten Datenträgern; Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware für den Finanz- und Versiche- rungsbereich, wie Adressdatenbanken, Vergleichs- programme, Verwaltungsprogramme, Rechenpro- gramme, Taschenrechner und Analyseprogramme eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 21. Oktober 2011. Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus dem Werktitel Visora Widerspruch erhoben. Die Bezeichnung sei mit einem Zeitrang vom 1. Oktober 2010 für die Waren und Dienstleistungen Klasse 9: Computersoftware; Klasse 35: Organisatorisches Projektmanagement im EDV-Be- reich; Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Inter- net; Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Installation und Wartung von Computersoftware; Ad- ministration von Computernetzwerken; Technische Beratung auf dem IT-Sektor; Aktualisierung von Com- putersoftware; Computerberatungsdienste; Vermie- tung von Computersoftware verwendet worden. - 6 - Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 12. Februar 2016 den Widerspruch als zulässig, aber unbegründet zurückgewiesen, weil das be- hauptete ältere Widerspruchskennzeichen nicht wirksam entstanden sei. Von den durch das nicht eingetragene Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien nur „Computersoftware“ und „Entwurf und Entwicklung von Computersoft- ware“ dem Titelschutz zugänglich. Die vorgelegten Unterlagen reichten jedoch nicht aus, um für diese Waren und Dienstleistungen ein prioritätsälteres Recht zu bele- gen. Zum einen datierten die eingereichten Screenshots aus der Zeit nach Anmel- dung der jüngeren Marke, zum anderen seien Werbeaktionen, Pressemitteilungen oder Ankündigungen im Internet für eine rechtsbegründende Benutzung unzu- reichend. Auch die eidesstattlichen Versicherungen seien nicht geeignet, die be- hauptete Priorität für einen bundesweiten Titelschutz zu belegen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der von ihr eingelegte Widerspruch sei zu- lässig. Seine Begründetheit ergebe sich aufgrund der Verwechslungsgefahr ihres Werktitels „Visora“ mit der wortgleichen angegriffenen Marke „Visora“ aus der Ge- samtschau der eingereichten Beweismittel, wonach sie den Werktitel für ein Com- puterprogramm einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Dienstleis- tungen jedenfalls seit dem 1. Oktober 2010 bundesweit im geschäftlichen Verkehr benutze. Dass die Screenshots aus den Jahren 2011 und 2013 stammten, dürfe ihr nicht zum Nachteil gereichen. Denn erst nach Anmeldung der angegriffenen Marke habe sie die Anbahnung eines Rechtsstreits erahnen können, vorher habe kein Grund zur Anfertigung von Screenshots bestanden. Es ergebe sich jedoch aus den eidesstattlichen Versicherungen, dass die Screenshots den Stand aus dem Jahr 2010 widerspiegelten. Diese belegten nicht nur eine geplante Namensänderung von „Visitors“ auf „Visora“, sondern auch, dass „Visora“ schon im Jahr 2010 deutsch- landweit und systematisch mit großem Erfolg vermarktet worden sei. Der Titel- schutz sei damit jedenfalls vor der Anmeldung der angegriffenen Marke entstanden und nachgewiesen, da die Widersprechende seit dem 16. Juli 2010 ferner die - 7 - Rechte an der Domain www.visora.de innehabe. Von dieser erfolge seit Anfang 2011 eine Weiterleitung auf die Visora-Produktseite auf der Homepage der Firma C… GmbH (www.conventex.de), wo die Software „Visora“ beworben werde. Die Registrierung und Aufrechterhaltung der Domain www.visora.de belege eben- falls die Entstehung eines Werktitels, da der Domainbestandteil „visora“ vom Ver- kehr als Zeichen zur Unterscheidung eines Werks und nicht nur als Adressbezeich- nung verstanden werde, wobei für den Prioritätstag das Datum der Registrierung maßgeblich sei. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2016 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen. Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, hilfsweise die unnötig ent- standenen Reisekosten seines Vertreters, aufzuerlegen. Da das behauptete Recht zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung gar nicht be- standen habe, sei der Widerspruch bereits unzulässig. Beliebig nachträglich er- stellte Unterlagen, wie die nach Anmeldung der angegriffenen Marke erstellten Screenshots, dürften nicht zur Vernichtung eines Markenrechts führen. Vielmehr hätte die Beschwerdeführerin frühzeitig eine Markenanmeldung vornehmen und sich so ein Registerrecht sichern können. Der Werktitel „Visora“ werde in dieser Form nicht mehr benutzt. Die Software der Beschwerdeführerin werde ausschließ- lich unter dem Namen „Visora PCO“ beworben. „PCO“ müsse aber als unterschei- dungskräftiger Bestandteil bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit mit herange- zogen werden. Es dürfe keine Privilegierung von Widersprüchen aus nicht re- - 8 - gistrierten Marken geben, indem Markeninhaber von Widersprechenden mit be- haupteten, aber nicht belegbaren prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichnungen in rechtliche Auseinandersetzungen gezwungen würden. Somit sei die Substantiie- rung des Prioritätstages eine Zulässigkeitsvoraussetzung und keine Frage der Be- gründetheit. Die Widersprechende habe es versäumt, das Entstehen des behaup- teten Rechts innerhalb der Widerspruchsfrist glaubhaft zu machen. Sie habe durch das leichtfertige Einlegen zweier (vgl. Parallelverfahren 29 W (pat) 17/16) von vorn- herein unsubstantiierter Widersprüche erhebliche Kosten bei der Markeninhaberin verursacht. Jedenfalls seien in einem solchen Fall der Widersprechenden die Ver- fahrenskosten aufzuerlegen. Auch die Rücknahme des Antrags auf mündliche Ver- handlung habe Reisekosten verursacht, die jedenfalls von der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zu tragen seien. Der Senat hat – nach der Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung seitens der Beschwerdeführerin – den Verhandlungstermin vom 18. Oktober 2017 antragsgemäß aufgehoben. Zugleich hat er den Parteien seine vorläufige Beurtei- lung der Sach- und Rechtslage mit Hinweis vom 11. Oktober 2017 mitgeteilt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke wegen des älteren Werktitels der Widersprechenden nicht gegeben sind (§§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 5 Abs. 1 und 3, 12, 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). 1. Der Senat geht zugunsten der Beschwerdeführerin von der Zulässigkeit des Widerspruchs aus dem geltend gemachten Werktitel aus. Bei den nicht ein- - 9 - getragenen Widerspruchskennzeichen sind gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 Mar- kenV zur eindeutigen Identifizierung des Rechts innerhalb der Wider- spruchsfrist zwingend neben einer Wiedergabe des Kennzeichens Angaben zur Art, zur Form, zum Zeitrang, zum Inhaber und zum Gegenstand (also Ware oder Dienstleistung im Falle des § 4 Nr. 2 MarkenG, Unternehmen im Fall des § 5 Abs. 2 MarkenG und Werk im Fall des § 5 Abs. 3 MarkenG) des Rechts notwendig. Diesen Vorgaben ist die Widersprechende hinsichtlich des Zeitrangs mit der Angabe eines Datums in dem Widerspruchsformular ausreichend nachgekommen. Ob das Kennzeichen mit dem geltend ge- machten Zeitrang tatsächlich existiert, ist eine Frage der Begründetheit (Mi- osga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn. 46 m. w. N.). Problematisch erscheint dagegen, ob eine ausreichende Spezifi- zierung des geltend gemachten Werktitels hinsichtlich seines Gegenstands vorliegt. Die Widersprechende hat hier – worauf der Beschwerdegegner zu- treffend hinweist – unter fehlender Abgrenzung des Werktitels zu einer Ver- kehrsgeltungsmarke Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 35, 38 und 42 aufgeführt, nicht jedoch, wie erforderlich, das konkrete „Werk“ ge- nannt, für das sie Titelschutz beansprucht. Es kann letztlich auf sich beru- hen, ob der Widerspruch deshalb schon unzulässig ist, denn jedenfalls ist er unbegründet (vgl. zur – verneinten – Frage des Vorrangs der Prüfung der Zulässigkeit vor der Begründetheit eines Widerspruchs BPatG, Beschluss vom 24.02.2005, 27 W (pat) 105/03). 2. Ungeachtet der Frage seiner Zulässigkeit hat der Widerspruch in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr vorliegt, so dass die Be- schwerde zurückzuweisen ist. Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch - wie dem Widerspruchsfor- mular durch das entsprechend angekreuzte Feld eindeutig zu entnehmen ist - auf einen Werktitel (§ 42 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 1 MarkenG). - 10 - Die Eintragung einer Marke kann nach § 12 MarkenG gelöscht werden, wenn ein anderer prioritätsältere Rechte an einem Werktitel erworben hat, und die- ser ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Verwechslungsgefahr zu untersagen. Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermitt- lungsgrundsatzes obliegt es in Fällen, in denen der Widerspruch aus einem nicht registrierten Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Vo- raussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang, ggfls. seine Bekanntheit und die Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.02.2017, 26 W (pat) 55/14 – Länder-Menschen-Abenteuer; für Unternehmenskennzei- chen: BPatG, Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/14 – Realfundus; Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13 – ned tax/NeD Tax m. w. N.; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn. 59). a) Die Ausführungen der Widersprechenden zum Gegenstand des von ihr behaupteten Titelschutzes sind unklar und werden der Funktion und den Besonderheiten des Werktitelschutzes, insbesondere der unterschiedli- chen Zielrichtung von Marken- und Werktitelschutz nicht gerecht; auch die Markenstelle hat sich in dem angegriffenen Beschluss nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. Werktitel dienen grundsätzlich nur der Unter- scheidung eines Werks von einem anderen Werk, ohne einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werks und damit auf eine bestimmte be- triebliche Herkunft zu enthalten. Sie sind daher in der Regel nur gegen die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung im engeren Sinne geschützt. Die Gefahr einer solchen unmittelbaren Verwechslung liegt dann vor, wenn aufgrund der Benutzung des angegriffenen Titels die Gefahr be- steht, dass der Verkehr den einen Titel für den anderen hält (vgl. BGH GRUR 2012, 1265 – Stimmt´s). Es gehört nicht zur originären Funktion - 11 - des Werktitels, auf die betriebliche Herkunft der Ware, in der das Werk gegebenenfalls verkörpert ist, oder der Dienstleistung, durch die das Werk produziert wird, hinzuweisen. Dies schließt nicht aus, dass der Verkehr unter bestimmten Voraussetzungen mit dem Werktitel gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbindet; dies hat aber Bedeutung allein für den Schutzumfang des Titels (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 86). Werktitel sind nach § 5 Abs. 3 MarkenG die Namen oder besonderen Be- zeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Dabei gilt ein gegenüber dem Ur- heberrecht eigenständiger kennzeichenrechtlicher Werkbegriff. Werke im kennzeichenrechtlichen Sinne sind alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Ver- kehrsanschauung bezeichnungsfähig sind (BGH GRUR 2016, 1301 Rn. 17 – Kinderstube; GRUR 2016, 939 Rn. 15 – wetter.de; GRUR 2012, 1265 Rn. 13 – Stimmt´s?). Auch Computerprogramme und – mit Ein- schränkungen – Domainnamen kommen als bezeichnungsfähige immate- rielle Arbeitsergebnisse in Betracht und sind daher dem Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und 3, § 15 MarkenG zugänglich (BGH , a. a. O., wet- ter.de; GRUR 2006, 594 Rn. 16 – Smart Key; GRUR 1998, 155, 156 – Po- werpoint; NJW 1997, 3315, 3316 – FTOS; Hacker in Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O., § 5 Rn. 101; Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 5 Rn. 81; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Ur- heberrecht Medienrecht, 3. Auflage, Kap. 3 Rn. 46). Im vorliegenden Fall kommt als werktitelschutzfähiger Gegenstand allenfalls das von der Be- schwerdeführerin in den Handel gebrachte Computerprogramm in Be- tracht. Dem Vortrag der Beschwerdeführerin ist zu entnehmen, dass sie ihren Widerspruch jedenfalls auf ein auf Computersoftware bezogenes Werkti- - 12 - telrecht stützt; die Bezeichnung „Visora“ für ihr darunter vertriebenes Computerprogramm ist – wie ausgeführt – auch titelschutzfähig. Soweit die Beschwerdeführerin offensichtlich darüber hinaus meint, ihr stehe ein auch auf die mit dem Computerprogramm in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen – nämlich Organisatorisches Projektmanage- ment im EDV-Bereich, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im In- ternet, Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Installation und Wartung von Computersoftware; Administration von Computernetzwerken; Technische Beratung auf dem IT-Sektor; Aktualisierung von Computer- software; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computersoftwa- re – bezogenes Werktitelrecht zu, kann dem nicht gefolgt werden. Dies gilt entgegen den Ausführungen der Markenstelle auch für die Dienstleistung „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“. Die werktitelmäßige Benutzung setzt nämlich ein weitgehend fertiggestelltes Werk voraus. Bloße Konzepte, Ideen oder Pläne stellen ebenso wenig ein - weitge- hend - fertiges Werk dar, wie der Herstellungsprozess selbst, um den es sich aber bei „Entwurf und Entwicklung von Computersoftware“ handelt (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O., Kap. 3 Rn. 49). Soweit die Beschwerdeführerin schließlich auf die Anmeldung ihres Do- mainnamens www.visora.de hinweist und insoweit ausführt, der Verkehr erkenne in dem Domainbestandteil „visora“ nicht nur eine Adressbezeich- nung, sondern ein Zeichen zur Unterscheidung eines Werks, bleibt unklar, ob sie hier mit „Werk“ ihr Internetangebot als eigenständiges Werk meint oder das Internetangebot gemeinsam mit dem Computerprogramm als einheitliches Werk unter dem Titel „Visora“ ansieht. Beides führt hingegen vorliegend nicht weiter. Bei Domainnamen besteht die Besonderheit, dass die Werktitelschutzfähigkeit nur zu bejahen ist, wenn sie sich auf eine ak- tive Webseite beziehen, auf der redaktionelle Inhalte hinterlegt sind, die auch außerhalb des Internets titelschutzfähig wären (Hacker in Ströbele/ - 13 - Hacker/Thiering, a. a. O.; Ingerl/Rohnke, a. a. O., nach § 15 Rn. 53 f.). Nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin wird unter der Do- main www.visora.de aber seit Anfang 2011 keine eigene Internetseite mehr betrieben, sondern es erfolgt unmittelbar eine Weiterleitung an die unter dem Domainnamen www.conventex.de betriebene Homepage der Widersprechenden; dort werde das Visora-Produkt beworben. Zuvor sei unter www.visora.de das Logo der Software, der Claim „Eine neue Art von Software" sowie ein Link auf das Impressum der Widersprechenden ab- rufbar gewesen. Schon dieser Vortrag widerspricht der Annahme, dass das unter der Domain www.visora.de abrufbare Internetangebot seinem Inhalt nach eine eigenständige und charakteristische sowie bezeich- nungsfähige Leistung darstellen könnte. Ungeachtet dessen ist ein eigen- ständiges Werktitelrecht bezogen auf die Internetdomain vorliegend je- denfalls nicht verfahrensgegenständlich, weil dieses Widerspruchskenn- zeichen mit eigenem Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist unter Zahlung einer weiteren Widerspruchsgebühr hätte geltend gemacht wer- den müssen. Wegen der Weiterleitung auf eine andere Webseite kann schließlich nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die Inter- netseite www.visora.de zusammen mit dem Computerprogramm „Visora“ als einheitliches Werk ansieht. Der Senat geht nach alledem davon aus, dass der Hinweis auf die Domain lediglich ergänzend dazu dienen soll, den Prioritätszeitpunkt des Entste- hens des Titelschutzes zu belegen; die weitere Prüfung beschränkt sich mithin darauf, ob der Beschwerdeführerin ein Titelrecht nach § 5 Abs. 3 MarkenG an der Bezeichnung „Visora“ allein für das Werk „Computersoft- ware“ zusteht. - 14 - b) Voraussetzung für die Entstehung des Werktitels ist seine hinreichende Unterscheidungskraft bereits bei der Benutzungsaufnahme im geschäftli- chen Verkehr. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die Eignung des Titels, ein Werk als solches zu individualisieren und von einem anderen zu unterscheiden (BGH a. a. O. Rn. 19 – Stimmt´s?; BPatG a. a. O. – Länder-Menschen- Abenteuer). Hierbei werden nur sehr geringe Anforderungen an die Unter- scheidungskraft gestellt (BGH GRUR 2010, 640 Rn. 15 – hey!; 1993, 769, 770 – Radio Stuttgart). Es reicht aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BPatG a. a. O. Rn. 40 – ned tax/NeD Tax). Diesen Anforderungen genügt der Begriff „Visora“ ohne weiteres. Es handelt sich um einen Fantasienamen, bei dem kein beschreibender Be- zug in Verbindung zu Computerprogrammen festgestellt werden konnte. Der Titel ist somit bereits zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme geeig- net gewesen, das Computerprogramm der Beschwerdeführerin von ande- ren Computerprogrammen zu unterscheiden. Der Werktitelschutz entsteht mit der Ingebrauchnahme des Titels für das Werk. Bei Computerprogrammen erfordert die Benutzungsaufnahme den Vertrieb des fertigen, mit der fraglichen Bezeichnung versehenen Produkts oder zumindest eine der Auslieferung des fertigen Produkts unmittelbar vorhergehende werbende Ankündigung (BGH GRUR 1997, Rn. 21 - FTOS). Eine solche rechtsbegründende werktitelmäßige Benutzungs- aufnahme hat die Beschwerdeführerin nachgewiesen. Der Geschäftsfüh- rer der Beschwerdeführerin führt an Eides statt aus, dass er das Produkt „Visora“ am 4. und 5. Oktober 2010 bei der Firma „T… GmbH“ in R… sowie am 18. Dezember 2010 bei Geschäftsführern verschiedener Veranstaltungshäuser vorgestellt habe, und die Widerspre- chende das Programm „Visora“ seit dem 22. Oktober 2010 an Kunden li- zensiere. Spätestens mit diesem Datum kann eine Benutzungsaufnahme - 15 - angenommen werden. Dass dies nicht mit dem in der Widerspruchserklä- rung angegebenen – früheren – Prioritätstag übereinstimmt ist unschäd- lich, da sich aus der Auslegung der eingereichten Unterlagen insgesamt jedenfalls eine Priorität ergibt, die vor dem Prioritätstag der angegriffenen Marke liegt. Die vom Beschwerdegegner aufgeworfene Frage, ob unab- hängig vom wirksamen Entstehen des Werktitelschutzes dieses Recht überhaupt noch fortbesteht oder nicht zwischenzeitlich erloschen ist, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Denn ein Lö- schungsanspruch scheitert jedenfalls an den weiteren Voraussetzungen. c) Die Löschungsreife der angegriffenen Marke setzt nach § 12 MarkenG wei- terhin voraus, dass ein Unterlassungsanspruch gemäß § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG besteht. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, weil zwischen der angegriffenen Marke und dem älteren Werktitel trotz Zeichenidentität weder unmittelbare noch mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Ver- wechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht. Die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berück- sichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei ist die Verwechslungsgefahr – ebenso wie für Marken- und Unter- nehmenskennzeichen – auf der Grundlage einer Wechselwirkung zwi- schen allen in Betracht kommenden Faktoren zu beurteilen, insbesondere dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Widerspruchskennzeichens und der Werk- nähe, die an die Stelle der Waren/Dienstleistungsähnlichkeit bzw. der Branchennähe tritt (BGH GRUR 2012, 1265 Rn. 23 – Stimmt’s?; GRUR 2005, 264 Rn. 21 – Das Telefon-Sparbuch; Hacker in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 15 Rn. 74 m. w. N.). - 16 - Zwar ist die angegriffene Wortmarke „Visora“ mit dem durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Werktitel „Visora“ identisch. Vor der Prüfung der Werknähe ist jedoch nochmals darauf hinzuweisen, dass im Hinblick auf deren Funktion Werktitel in der Regel nur gegen die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung im engeren Sinne, also einer Titelverwechslung, geschützt sind (BGH a. a. O. Rn. 22 – Kinderstube; a. a. O. Rn. 23 – Stimmt´s?; GRUR 2005, 264 Rn. 29 – Das Telefon- Sparbuch; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 12 Rn. 10 und § 15 Rn. 75). Nicht jede Verwendung des Werktitels oder einer verwech- selbaren Bezeichnung stellt daher eine Rechtsverletzung i. S. des § 15 Abs. 2 MarkenG dar. Vielmehr muss die angegriffene Bezeichnung titelmäßig verwendet werden, wenn sich der Werktitel nicht auch zu ei- nem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat (BGH, GRUR 2010, 642 Rn. 37 - WM-Mar- ken; GRUR 2000, 70, 72 – SZENE). Im Streitfall ist eine solche Titelverwechslung nicht zu besorgen. Ob im Rahmen der bei der angegriffenen Marke zu unterstellenden – rechtser- haltenden – Benutzung ausschließlich von einer markenmäßigen und nicht (auch) von einer titelmäßigen Benutzung auszugehen ist, so dass von vornherein ein Eingriff in den Schutzbereich des Werktitels nicht in Betracht kommt, kann hier dahinstehen (vgl. hierzu eingehend Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 12 Rn: 10-15). Denn jedenfalls findet sich im Verzeichnis der angegriffenen Marke schon keine Ware oder Dienstleistung, die titelschutzfähig wäre und zudem mit dem älteren Werktitelrecht eine Werkidentität oder -ähnlichkeit aufweisen könnte. Die Beurteilung der Ähnlichkeit der Werkkategorie (Werknähe) richtet sich zum einen danach, ob die Werkinhalte der konkurrierenden Titel unter- schiedlich sind und zum anderen nach den Marktverhältnissen, d. h. dem - 17 - Charakter und dem Erscheinungsbild der Werke (Hacker in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 15 Rn. 82 ff.; Büscher in Büscher/ Dittmer/ Schiwy, a. a. O., Kap. 3 Rn. 70). Vergleicht man vorliegend das Computerprogramm „Visora“ der Be- schwerdeführerin mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Wa- ren und Dienstleistungen, ergibt sich die engste Überschneidung in Klasse 9 für „Datenträger aller Art“; der gegenständliche Datenträger selbst ist jedoch nicht titelschutzfähig, allenfalls ein auf dem Datenträger aufgespielter Inhalt. Von einer „Werknähe“ kann daher nicht ausgegan- gen werden. Ebenso zu verneinen wäre jedenfalls eine Werknähe zwi- schen dem Computerprogramm „Visora“ und den für die angegriffene Marke eingetragenen Druckereierzeugnissen der Klasse 16 (vgl. BGH, GRUR 2005, 264 Rn. 34 – Das Telefon-Sparbuch; vgl. auch LG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 11, 12). Eine Werkverwechslung und damit einhergehend die Annahme einer un- mittelbaren Verwechslungsgefahr scheidet schon deshalb aus. Auch von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr bzw. der Verwechs- lungsgefahr im weiteren Sinn ist nicht auszugehen. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr oder einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn setzt voraus, dass der Verkehr in dem betreffenden älteren Titel nicht nur ein auf den Werkinhalt bezogenes Individualisierungszei- chen sieht, sondern mit ihm ausnahmsweise zugleich eine bestimmte be- triebliche Herkunftsvorstellung verbindet. Diesen über den reinen Werkti- telschutz hinausgehenden Schutz nimmt die Rechtsprechung nur bei be- kannten Titeln regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften wie Zeitungen, Zeitschriften und auch regelmäßig aktualisierter Standard- werke an (BGH GRUR 2016, 1300 Rn. 22 – Kinderstube; GRUR 2014, 483 Rn. 29 – test; GRUR 2000, 504, 505 f. – FACTS; Hacker in Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. O., § 15 Rn. 76 m. w. N.) sowie bei bekannten Ti- - 18 - teln von Fernseh- und Hörfunksendungen, insbesondere bei bekannten Reihentitel (BGH GRUR 2001, 1050, 1052 – Tagesschau; GRUR 2001, 1054, 1056 – Tagesreport). Denn die Bekanntheit eines solchen Titels und das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag bzw. die regelmäßige Ausstrahlung im Hörfunk oder Fernsehen legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Werktitel im Verkehr, jedenfalls teilweise, auch als Hin- weis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird (BGH a. a. O. Rn. 36 - Das Telefon-Sparbuch; GRUR 1999, 235, 237 – Wheels Magazine; BPatG, Beschluss vom 22.02.2017, 26 W (pat) 55/14 – Län- der-Menschen-Abenteuer). Aus dem Vortrag der Widersprechenden erschließt sich nicht, dass es sich vorliegend um einen Serientitel im oben genannten Sinne handelt. Jedenfalls bestehen schon keine Anhaltspunkte, dass „Visora“ den für ei- nen erweiterten Werktitelschutz erforderlichen Bekanntheitsgrad zum hier maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im April 2011, mithin nur knapp sechs Monate nach Inverkehrbringen des Computerprogramms durch die Widersprechende, erreicht hat, und der Titel somit gegen eine markenmäßige Benutzung der kollidierenden Bezeichnung verteidigt werden kann. Die Widerspre- chende hat – trotz des Hinweises des Senats vom 11. Oktober 2017 – hierzu nicht substantiiert vorgetragen. Auch aus der eidesstattlichen Ver- sicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden ergeben sich keine ausreichenden Hinweise darauf, dass der Titel über eine hinrei- chende Bekanntheit verfügt. Weder die genannten Umsatzzahlen von … € über einen Zeitraum von drei Jahren noch die Aufzählung von Kunden, an die die Software lizensiert worden ist, sprechen für eine Be- kanntheit, mit der der Verkehr eine bestimmte betriebliche Herkunftsvor- stellung verbinden würde. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. - 19 - 3. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachse- nen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst, soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird. Eine von diesem Grundsatz abweichende Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen (§ 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG) setzt besondere Umstände voraus. Solche von der Norm abweichenden Um- stände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszuge- hen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungs- gesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Knoll in Ströbele/ Hacker/ Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 13). Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens an (BPatG, Beschluss vom 01.06.2016, 29 W (pat) 64/14 – Insel Usedom Inselkind USEDOM/ INSELKIND/Inselkind; Beschluss vom 21.05.2014, 29 W (pat) 55/12 – idea SERVICE PERSONALDIENSTLEISTUNGEN/Ideal Personal; Beschluss vom 18.03.2009, 28 W (pat) 102/08 – Revilo/ REVILLON). Im vorliegenden Fall sind keine Umstände für eine Kostenauferlegung er- sichtlich. Zwar erscheint es aus Sicht des Senats problematisch, ob der Wi- derspruch mangels ausreichender Spezifizierung des Gegenstandes des geltend gemachten Werktitels möglicherweise unzulässig sein könnte. Die Unzulässigkeit eines Widerspruchs für sich alleine rechtfertigt jedoch noch keine Kostenauferlegung. Eine solche kommt nur in ganz eindeutigen Fällen in Betracht, in denen das Ergebnis keinesfalls zweifelhaft sein kann (vgl. Büscher in Büscher, Dittmer, Schiwy, a. a. O., Kap. 3 § 71 Rn. 7) und die Unzulässigkeit von vorne herein erkennbar war. Im Hinblick auf die Komple- xität des Verfahrens bei Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichen- - 20 - rechten kann davon jedoch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. In- wiefern ein Vortrag gut oder, wie der Beschwerdegegner vorträgt, „hand- werklich schlecht“ ist, mag sich auf die Beurteilung der Sach- und Rechtslage auswirken, ist für die Frage der Kostenauferlegung jedoch nicht ausschlag- gebend, zumal eine Begründungspflicht für den Widerspruch als Zulässig- keitsvoraussetzung nicht vorgesehen ist (Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42 Rn. 46). Das bloße Einlegen der Beschwerde rechtfertigt ebenfalls eine Billigkeitsent- scheidung zu Lasten der Beschwerdeführerin nicht. Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin die Beschwerde trotz Hin- weises des Senats nicht zurückgenommen hat, rechtfertigt keine Kostenauf- erlegung, da das Interesse der Widersprechenden an einer Entscheidung über ihren Widerspruch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten darstellt. Schließlich kommt auch eine Erstattung der nutzlos aufgewendeten Flug- kosten des Vertreters des Beschwerdegegners nicht in Betracht. Grundsätz- lich kann bei Beschränkung der Pflichtverletzung auf eine bestimmte kosten- auslösende Maßnahme entsprechend auch nur ein Teil der Kosten auferlegt werden (vgl. Ingerl/ Rohnke, a. a. O., § 71 Rn. 17). Der durch die Beschwer- deführerin mitgeteilte Verzicht auf die mündliche Verhandlung war jedoch nicht grob sorgfaltspflichtwidrig. Die Terminsladung ist dem Vertreter der Be- schwerdeführerin am 26. September 2017 zugestellt worden. Bereits am 5. Oktober 2017 und somit knapp zwei Wochen vor dem auf den 18. Oktober 2017 anberaumten Verhandlungstermin hat die Beschwerdefüh- rerin den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen. Die Mittei- lung ist am selben Tag beim Vertreter des Beschwerdegegners eingegan- gen. Dass die Beschwerdeführerin die Entscheidung zur Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung nicht früher getroffen hat, und dadurch Reisekosten des Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners ent- - 21 - standen sind, ist ihr nicht vorzuwerfen. Die Beschwerdeführerin musste nicht davon ausgehen, dass der Vertreter des Beschwerdegegners einen nicht stornierbaren Flugtarif gebucht hatte. Verlegungen mündlicher Verhandlun- gen, aus welchen Gründen auch immer, liegen durchaus im Bereich des Üb- lichen, so dass grundsätzlich mit einem Erfordernis der Stornierung zu rech- nen und die Buchung nicht stornierbarer Verbindungen typischerweise nicht dem Gegner zurechenbar ist. Für eine Absicht der Beschwerdeführerin, un- nötige Reisekosten entstehen zu lassen, fehlt es an hinreichenden Anhalts- punkten. Es verbleibt daher beim Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 22 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen. Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth Pr